вторник, 16 мая 2017 г.

Задачи по нотариату по Теме 5

 1. Андреева обратилась к нотариусу с просьбой о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, открывшееся после смерти ее мужа. В подтверждение факта смерти она представила копию решения суда о признании Андреева умершим.
Вправе ли нотариус выдать свидетельство при таких обстоятельствах?
 2. Петров долго решал, принимать ли ему наследство после смерти его отца или нет. В завещании отца он был назван единственным наследником. Спустя 5 месяцев после открытия наследства он подал заявление об отказе от наследства. Узнав об этом через 2 месяца, его брат обратился к нотариусу с заявлением о том, что он принимает наследство. Однако нотариус отказал ему в принятии заявления, разъяснив, что 6-месячный срок для принятия наследства истек, имущество перейдет к государству.
3.5 июня 2016 г. скончался Зиновьев. Все свое имущество по завещанию он оставил своей жене. Нетрудоспособная дочь умершего-инвалид Лосева умерла уже после смерти отца в октябре 2016 г. Супруг Лосевой в январе 2017 г. обратился в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, на обязательную долю в имуществе умершего Зиновьева, причитавшуюся его жене. Нотариус отказал в выдаче свидетельства, ссылаясь на то, что завещание может быть признано недействительным только в судебном порядке.
Прав ли нотариус?
4.Супруги Ковалевы пострадали в автомобильной катастрофе. При этом муж умер в 6 часов утра 19 ноября 2016 г., а жена через 10 часов после него. Ковалеву принадлежал жилой дом, приобретенный им до вступления в брак, а Ковалевой — приватизированная ею квартира, в которой супруги проживали. Дочь Ковалевой от первого брака Сиротина М.И. обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче ей свидетельства о праве на наследство после матери, а также в порядке наследственной трансмиссии — после отчима, так как право на принятие наследства после ее матери в имуществе Ковалева должно перейти к ней. Сын Ковалева от первого брака Игнатов возражал против требований Сиротиной, представив завещание отца от 20 марта 2002 г., по которому тот завещал жилой дом сыну. Игнатов намерен отказаться от наследства в пользу сестры отца, которая являлась нетрудоспособным иждивенцем последнего.
Требования к имуществу Ковалевой были предъявлены также ее младшей сестрой Захаровой. Захарова предъявила нотариусу нотариально удостоверенный договор дарения, согласно которому Ковалева за год до смерти пообещала Захаровой дать 850 тыс. руб. на приобретение автомобиля после окончания Захаровой института. Институт одаряемая закончила, однако обязательство Ковалевой исполнено не было.
Определите порядок выдачи свидетельств о праве на наследство.
Задача 5. Гражданин Герасимов А.Я. умер 8 мая 2016 г. При жизни он распорядился своим имуществом, составив 10 марта 2016 г. завещание на автомобиль в пользу внучки Соколовой М.К. и на квартиру — в пользу племянника — Суркова B.C. На момент смерти наследодателя оценка автомобиля составила 480 тыс. руб., квартиры — 3мил. 200 тыс. руб.
Незавещанными к моменту смерти остались денежный вклад в сумму 180 тыс. руб. и предметы домашней обстановки и обихода на сумме 100 тыс. руб.
Совместно с наследодателем в течение двух лет до его смерти проживали:
— племянница — Суркова М.С. (родная сестра наследника по завещанию Суркова B.C.), отец которой, являвшийся родным братом наследодателя, умер до открытия наследства. Суркова в судебном порядке признана находившейся на иждивении наследодателя;
— внучка наследодателя — Соколова М.К. (наследница по завещанию).
Кроме названных лиц у наследодателя еще имеются:
— дочь — Соколова И.А., являющаяся матерью Соколовой М.К.;
— сын — Герасимов Б.А.
Все наследники претендуют на наследство и просят выдать им соответствующие свидетельства.
Определите порядок выдачи свидетельств о праве на наследство.

Задача 6. Гражданин Лопатин умер 6 марта 2016 г. 2 марта 2016 г. им было оформлено завещание на все имущество в пользу сестры. На момент смерти Корнилова у него имелись:
— сын, являющийся инвалидом 3 группы;
— трое несовершеннолетних внуков, мать которых, также являвшаяся дочерью наследодателя, умерла до открытия наследства;
— жена, 76 лет.
Супруга наследодателя 23 апреля 2016 г. подала нотариусу заявление о принятии наследства, а 20 июня 2016 г. — об отказе от наследства. Сын наследодателя намерен отказаться от наследства в пользу племянников.
Помимо названного завещания у Лопатина имелся вклад, в отношении которого имелось завещательное распоряжение, сделанное им в 2005 г. также в пользу сестры.
Определите порядок выдачи свидетельств о праве на наследство. 
 Лекция 5.

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ
1. Основные положения наследственного права России. Открытие наследственного дела
2. Круг наследников. Принятие наследства. Отказ от наследства.
3. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.
Принятие мер по охране наследственного имущества

1. Согласно ст. 1113 Гражданского кодекса РФ наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина  Основным документом, который подтверждает факт смерти наследодателя и может быть принят нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, является свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами загса. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти – днем смерти и, соответственно, временем открытия наследства является 31 декабря указанного года. В случае, если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании него органами загса также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус.  
 В исключительных случаях, когда представление свидетельства о смерти по каким-либо причинам затруднительно, в качестве доказательства времени открытия наследства нотариусом может быть принята справка о смерти наследодателя, выданная органами загса на основании соответствующей копии актовой записи. Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела.
Время открытия наследства имеет чрезвычайно важное практическое значение. Так, в прямой зависимости от времени открытия наследства находятся следующие правила оформления наследственных прав: - круг наследников, призываемых к наследованию, определяется в соответствии с законодательством, действующим на день открытия наследства, за исключением случаев, специально указанных в законе; - принятие наследства и отказ от наследства производятся согласно правилам, установленным на момент смерти наследодателя; - сроки принятия наследства зависят от даты смерти наследодателя; - состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства и т.п.
При объявлении гражданина умершим, временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 до 24 ч). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы  через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умершими одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них. Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону. Если наследников по закону у завещателя не имелось, наследственное имущество по праву наследования переходит к государству (выморочное имущество). Если имущество было завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается в соответствии с правилами о приращении наследственных долей.
Согласно ст. 1115 ГК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Исключение составляют несовершеннолетние, не достигшие возраста четырнадцати лет, и граждане, находящиеся под опекой. Поскольку названные лица не наделены правом выбора места пребывания и места жительства, местом их жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет определяется по общим правилам. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.  
Вышеуказанные правила действуют только в том случае, когда наследникам действительно не известно последнее место жительства наследодателя. Если же умерший проживал без регистрации по определенному адресу, который наследникам известен, то рекомендуем обратиться в суд с заявлением об установлении места открытия наследства. Такая же необходимость возникнет в случае утраты домовой книги, для обращения по месту нахождения имущества наследодателя при предоставлении в суд справок о регистрации прав на такое имущество и т.п.
 Таким образом, если документально наследники не в состоянии подтвердить место жительства или место нахождения имущества умершего наследодателя, в том числе, когда гражданин снялся с регистрационного учета и не успел зарегистрироваться вновь до момента смерти, место открытия наследства устанавливается в судебном порядке. Решение суда станет основанием для обращения наследника к нотариусу.
Не станет местом открытия наследства адрес временной регистрации. Например, для обучавшихся в ВУЗе студентов их последним местом жительства станет адрес постоянной регистрации до вселения в общежитие или съемного жилья, для служащего по призыву – до исполнения воинской обязанности и т.п. К местам временного пребывания относятся и нахождение в лечебном учреждении, доме престарелых, в командировке (в т.ч. длительной), местах лишения свободы.
  В качестве подтверждения факта места открытия наследства, т.е. места последнего постоянного жительства наследодателя, нотариусом может быть принят один из следующих документов: 1. справка жилищно-эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту его жительства; 2. справка органа местного самоуправления аналогичного содержания; 3. справка с места работы умершего о месте его жительства; 4. справка адресного бюро о регистрации гражданина по месту его жительства; 5. справка жилищного либо жилищно-строительного кооператива; 6. выписка из домовой книги; 7. справка рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу; 8. справка органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателю; 9. решение суда об установлении факта места открытия наследства.  
 Известные особенности в определении места открытия наследства существуют в отношении оформления наследственных дел после смерти наследодателей, постоянно проживавших за пределами РФ, в частности в одной из стран СНГ. При этом необходимо отметить, что Конституция РФ и, соответственно, ГК предусматривают приоритет норм международных договоров. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 7 ГК, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора. В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой находится имущество. При этом право наследования движимого имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства. Наследование же недвижимого имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество.
Статьей 1154 ГК установлено, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть: наследники каждой из последующих очередей – при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей; наследники по закону – при непринятии наследства наследниками по завещанию; подназначенный наследник по завещанию – при непринятии наследства наследником по завещанию.
Подача заявления и принятии наследства или об отказе от него. Анализ правил п. 1 ст. 1153 ГК РФ позволяет сделать следующие выводы: 1) по общему правилу принятие наследства осуществляется путем подачи письменного заявления: а) нотариусу (должностному лицу органа местного самоуправления, совершающему нотариальные действия, а в случаях, предусмотренных в ст. 38 ОЗоН, также и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации за рубежом) по месту открытия наследства.   б) в  заявлении наследник просит либо выдать свидетельство о праве на наследство, либо изъявляет свою волю о том, что он принимает наследство.   На заявлении наследника о принятии наследства, принимаемом нотариусом, проставляется дата его получения и подписью нотариуса; в)  заявление подается  лично заявителем, либо передается другим лицом, либо пересылается по почте. При этом нужно учесть, что: - если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление, нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указываются сведения о наследнике   - если заявление передается другим лицом или пересылается по почте, то подпись наследника на нем должна быть засвидетельствована нотариусом   либо лицом, которое вправе удостоверить доверенности.   2) наследник вправе принять наследство и через представителя. В этом случае: а) представитель должен быть уполномочен доверенностью, оформленной в соответствии со ст. 185 ГК; б) в доверенности должно быть специально предусмотрено, что представитель вправе принять наследство от имени наследника; в) законные представители наследника (например, родители не совершеннолетнего) могут принять наследство от его имени и без доверенности. Наследство может быть принято и путем фактического вступления в наследство совершив действия, предусмотренные  в п. 2 ст. 1153.ГК РФ.   2)о том, что наследник фактически принял наследство, должны свидетельствовать совершенные им действия: само по себе намерение их совершить не означает, что наследство принято. 3)Перечень таких действий указан в п. 2 ст. 1153 не исчерпывающим образом: могут иметь место и другие реально совершенные действия наследника. Главное, чтобы из их характера было видно, что наследство принято.   Безусловно, наследник считается принявшим наследство, если он: 1) вступил во владение или управление наследственным имуществом (например, вселился в жилой дом, приступил к эксплуатации транспортного средства, передал акции депозитарию); 2)принял меры по сохранению наследственного имущества (на пример, нанял охранников, принял меры против притязаний на наследственное имущество со стороны третьих лиц); 3)оплатил за свой счет (но не за счет наследства) долги наследодателя. При этом не играет роли ни размер долгов, ни число кредиторов; 4)получил от третьих лиц денежные средства, причитавшиеся наследодателю (на момент открытия наследства).
После получения заявления о принятии наследства нотариус открывает наследственное дело

Формирование и оформление наследственных дел

 

117. Основанием для начала производства по наследственному делу является получение нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии наследства (заявления о принятии наследства, о выдаче свидетельства о праве на наследство, об отказе от наследства, о принятии мер к охране наследственного имущества, об управлении наследственным имуществом, о вынесении постановления о выплате денежных средств на достойные похороны наследодателя, о выдаче свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов, о согласии быть исполнителем завещания, о выдаче свидетельства, удостоверяющего полномочия исполнителя завещания, и т.д.).
118. Документы, относящиеся к наследственному делу, могут быть представлены нотариусу, как на личном приеме, так и по почте.
119. Возврат подлинного документа заявителю производится под расписку, которая может быть оформлена в виде отдельного документа, помещаемого в дело, или в виде соответствующей записи на остающейся в делах нотариуса копии возвращаемого подлинного документа.
120. Документ, послуживший основанием для начала производства по наследственному делу, регистрируется в день поступления в книге учета наследственных дел . В случае поступления такого документа по почте он также регистрируется в день поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции.
121. Документ, указанный в пункте 117 Правил, помещается в наследственное дело, а наследственному делу присваивается индивидуальный номер. Номер наследственного дела обозначается арабскими цифрами и состоит из порядкового номера, присвоенного наследственному делу в соответствии с регистрацией в книге учета наследственных дел, и года открытия наследственного дела. Например, 20/2016, где 20 - порядковый номер конкретного наследственного дела в соответствии с регистрацией в книге учета наследственных дел первого документа, поступившего к наследственному делу и послужившему основанием для формирования наследственного дела, 2016 - год открытия наследственного дела.
122. Документ, послуживший основанием для начала производства по наследственному делу, регистрируется одновременно в графах 1 и 2 книги учета наследственных дел. Номер, под которым данный документ записан в графе 1 книги учета наследственных дел, является порядковым номером регистрируемого документа, номер, под которым документ записан в графе 2 книги учета наследственных дел, является порядковым номером наследственного дела.
123. После присвоения наследственному делу порядкового номера дело регистрируется в Алфавитной книге учета наследственных дел   и в реестре наследственных дел единой информационной системы нотариата.
 124. Помимо документа, послужившего основанием для начала производства по наследственному делу, в книге учета наследственных дел регистрируются все поступившие по конкретному наследственному делу заявления, в том числе заявления, поступившие после заведения наследственного дела, оформленные ненадлежащим образом или поступившие с нарушением установленных законом сроков. Например, регистрируются в книге учета наследственных дел заявления о принятии наследства, поданные по истечении 6 месяцев, установленных для принятия наследства; заявления, переданные нотариусу не наследником или направленные по почте, если на них не засвидетельствована подлинность подписи наследника, поскольку данные документы могут служить основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, если лицо, подавшее ненадлежащее оформленное заявление, не направит нотариусу в установленный срок иное заявление, оформленное в соответствии с законом, или судом не будет восстановлен срок для принятия наследства.
125. При поступлении иных заявлений к наследственному делу, которому уже присвоен порядковый номер, они регистрируются только в графе 1 книги учета наследственных дел. При этом в графе 3 книги учета наследственных дел проставляется номер наследственного дела, по которому поступило заявление.
126. Поручение о принятии мер по охране или управлению наследственным имуществом, полученное от нотариуса по месту открытия наследства, регистрируется соответственно в книге учета заявлений (поручений) о принятии мер по охране наследственного имущества   или в книге учета заявлений (поручений) о принятии мер по управлению наследственным имуществом.  В случае поступления поручения по почте оно регистрируется в день поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции, а затем - в соответствующей книге учета заявлений (поручений).
127. Документы, относящиеся к конкретному наследственному делу, помещаются в обложку наследственного дела .
128. В наследственное дело помещаются все документы, связанные с оформлением наследства конкретного наследодателя (в том числе документы, касающиеся подтверждения полномочий душеприказчика, принятия мер к охране и управлению наследственным имуществом, экземпляр свидетельства о праве на наследство, документ о выдаче свидетельства о праве на наследство в налоговый орган по установленной форме, запросы суда, соответствующая переписка нотариуса и т.д.).
129. При вынесении нотариусом постановления об отказе в совершении нотариального действия экземпляр постановления помещается в наследственное дело.
130. После выдачи свидетельства о праве на наследство всем наследникам производство по наследственному делу считается оконченным, и дело оформляется для временного хранения.  
131. Наследственное дело оформляется для временного хранения в случае окончания производства по нему без выдачи свидетельства о праве на наследство, если:
а) вступило в законную силу решение суда, разрешившего по существу вопросы, относящиеся к конкретному наследственному делу. Дело считается оконченным со дня вступления в законную силу решения суда;
б) по имеющимся у нотариуса сведениям все наследственное имущество по наследственному делу, которое начато на основании заявления лица о вынесении нотариусом постановления о предоставлении банком денежных средств, находящихся во вкладе или на счете наследодателя, необходимых для его похорон, состоит из вклада (счета) в банке. Если в указанном случае размер денежных средств на вкладе (счете) меньше или равен размеру средств, которые могут быть выданы на похороны наследодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в течение срока, установленного для принятия наследства, не поданы новые документы по указанному наследственному делу, по истечении года со дня открытия наследственное дело считается оконченным;
в) призванные к наследованию наследники не обратились к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство в течение 5 лет со дня открытия наследства;
г) наследственное имущество отсутствует;
д) умер(ли) единственный наследник (все наследники), принявший(ие) наследство, но не получивший(ие) свидетельство о праве на наследство.
132. Производство по наследственному делу прекращается в связи с отказом нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, если наследники не устранили препятствий к выдаче свидетельства о праве на наследство, послужившие основанием к отказу в выдаче свидетельства о праве на наследство, отказ не обжалован в судебном порядке, решение суда не обязывает нотариуса совершить указанное нотариальное действие.

2. Гражданским кодексом РФ определены лица, которые могут быть наследниками. Согласно ст. 1116 ГК к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также по закону. Юридические лица, субъекты Федерации, городские и иные му- ниципальные образования, иностранные организации и международные организации также могут выступать в качестве наследников, однако такая   возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания. Статьей 1117 Гражданского кодекса РФ определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). К числу недостойных наследников относятся следующие лица.
1. Граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу.   В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо. Какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным, как правило, не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, этот вопрос решает нотариус. Следует иметь в виду, что в ст. 1117 ГК содержится новое правило, согласно которому граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Таким образом, наследодатель может простить своих недостойных наследников;
2. Родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК). 117 Отдельного решения суда о признании наследника не имеющим права наследовать при наличии названного основания не требуется. Если нотариусу представлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношении наследодателя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании наследника недостойным самостоятельно, отказав ему в выдаче свидетельства о праве на наследство. При несогласии с таким решением заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке. Хотя норма о прощении наследодателем недостойных наследников, содержащаяся в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК, непосредственно касается только первой из рассматриваемых категорий недостойных наследников, следует учитывать, что родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав, отстраняются от наследования только при наследовании по закону. По завещанию своих детей, достигших к моменту совершения завещания совершеннолетия, родители, некогда лишенные родительских прав, наследуют на общих основаниях;
3. Граждане, злостно уклонявшиеся от возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК). Круг лиц, относящихся к алиментнообязанным, исчерпывающе определен нормами Семейного кодекса: а) на родителей возлагается обязанность содержать не только своих несовершеннолетних детей, но также и обязанность содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (ст. 85 СК); б) трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей (ст. 87 СК); в) супруги обязаны материально поддерживать друг друга (ст. 89 СК). Право требовать предоставления алиментов от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: - нетрудоспособный нуждающийся супруг; - жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка независимо от нуждаемости и трудоспособности; - нуждающийся (при этом необязательно нетрудоспособный) супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;  несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер; такое же право имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи братья и сестры, если они не могут получать содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей (ст. 93 СК); - несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на получение алиментов от своих бабушек и дедушек. Такое же право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) или от родителей (ст. 94 СК); - нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать получения алиментов от своих совершеннолетних трудоспособных внуков, обладающих необходимыми для этого средствами (ст. 95 СК); - нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право требовать предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов) (ст. 97 СК). Названные категории лиц отнесены семейным законодательством к лицам, обязанным уплачивать алименты и, соответственно, имеющим право требовать предоставления им алиментного содержания. В случае злостного неисполнения обязанностей по содержанию наследодателя такой наследник отстраняется от наследования по требованию заинтересованного лица. Следует иметь в виду, что факт злостного уклонения наследников от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя как основание для отстранения лица от наследования должен быть установлен только в судебном порядке.  Правила о признании наследника недостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК).   Лишен соответствующих прав в порядке ст. 1117 ГК может быть также отказополучатель (п. 5 ст. 1117).  
 Право супруга при наследстве имущества. Имущество супругов, нажитое во время брака, является их совместной собственностью (законный режим имущества супругов (п. 1 ст. 33 СК)). Законный режим имущества действует, если брачным договором не было установлено иное.       соответствии со ст. 38, 39 СК, см. об этом выше). Анализ правил ст. 1150 позволяет сделать ряд важных выводов о том, что: 1)часть имущества пережившего супруга, являющаяся его долей в общей собственности, в наследство не входит. Эта часть имущества  обособляется и становится собственностью только пережившего супруга: другие наследники не вправе на нее претендовать, 2)переживший супруг не устраняется от наследования доли имущества умершего супруга (т.е. наследодателя).    
 Место и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство по закону. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации свидетельства о праве на наследство по закону выдаются в следующих случаях: 1) когда наследодатель не составлял завещания; 2)когда наследодатель завещал лишь часть своего имущества; 3)когда наследники по завещанию не приняли наследства; 4)когда наследники по завещанию отказались от наследства в пользу наследников по закону; 5)когда наследники по завещанию на часть имущества отказались от наследства, не указав при этом, в пользу кого они отказываются; 6)когда наследники по завещанию на часть имущества отстранены от наследования как недостойные. Для получения свидетельства о праве на наследство по закону наследник должен подать нотариусу соответствующее заявление. Принимая заявление, нотариус устанавливает не только факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, состав и место нахождения наследственного имущества, но и наличие тех родственных или иных указанных в законе отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону. Установленные при оформлении права наследования родственные или иные отношения обязательно указываются в тексте выдаваемых нотариусами свидетельств о праве на наследство по закону. Наличие родственных отношений между наследодателем и его наследниками но закону нотариус устанавливает на основании документов, выданных при регистрации актов гражданского состояния органами загса, -   свидетельств о рождении или усыновлении.   Если хотя бы один из всех необходимых для подтверждения родственных отношений документов не сохранился не только у наследников, но и в архиве загса, и это обстоятельство подтверждается соответствующей справкой, наследник для получения свидетельства о праве на наследство по закону должен представить нотариусу решение суда об установлении факта родственных отношений между наследником и наследодателем. Однако решения суда не потребуется, если остальные наследники, по закону представившие доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, выразят в письменной форме согласие включить такого наследника в свидетельство о праве на наследство.
Наследники восьмой очереди – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним, для получения свидетельства о праве на наследство по закону должны представить нотариусу соответствующее решение суда, вступившее в законную силу, подтверждающее указанные обстоятельства. Если такие лица были зарегистрированы совместно с наследодателем по одному адресу, факт их совместного проживания не менее года до смерти наследодателя подтверждается справкой жилищных органов (органов  полиции), а факт нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти – решением суда, вступившим в законную силу.
Если нотариус по поступившему откуда-либо сообщению завел наследственное дело, а никого из вышеперечисленных наследников нет, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, свидетельство о праве на наследство по закону выдается Российской Федерации. Интересы государства при оформлении его права наследования представляют налоговые органы, представители которых и получают у нотариусов свидетельства о праве на наследство по закону на принадлежавшее умершему какое-либо имущество.  
 Особый порядок призвания к наследованию установлен для иждивенцев наследодателя. Так, по правилу, закрепленному в п. 1 ст. 1148 ГК, граждане, по родству относящиеся к наследникам по закону и 129 нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют но закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. По правилу, закрепленному в п. 2 ст. 1148 ГК, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не входят в круг наследников по закону по родству, но которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Полностью же наследовать имущество наследодателя такие нетрудоспособные иждивенцы вправе лишь в качестве наследников восьмой очереди. Подавая нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, наследник по закону обязан указать в нем всех известных ему других наследников по закону. Нотариус в свою очередь обязан известить всех наследников, данные о которых имеются в наследственном деле, и предложить им подать в наследственное дело то или иное в зависимости от их намерений заявление. Если же наследник не указывает в своем заявлении данных о других наследниках, то отвечать за последствия будет он сам.  
 Свидетельство о праве на наследство по закону при обращении для получения его двух и более наследников одной очереди выдается всегда на доли указанного в нем наследственного имущества. По правилу,  закрепленному в ч. 2 ст. 1141 ГК, наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Наследники по праву представления независимо от их числа наследуют также в равных долях, но лишь долю своего умершего родителя.  Обязательная доля в наследственном имуществе определяется следующим образом. Во-первых, нотариус устанавливает по представленным ему документам, являлся ли наследник, претендующий на обязательную долю в наследственном имуществе, нетрудоспособным на день открытия наследства (или несовершеннолетним, если это сын или дочь). Во-вторых, нотариус должен выяснить, сколько наследников по закону осталось у наследодателя. Для этого наследнику, претендующему на обязательную долю, разъясняется необходимость указания в его заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону всех существующих наследников первой очереди и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, подлежащих призванию к наследованию. В зависимости от числа этих наследников нотариус определяет долю по закону, на которую имел бы право каждый наследник первой очереди, если бы наследодатель не оставил завещания.  
По нормам, содержащимся в п. 2,3,4 ст. 1149 ГК, суд может признать право на завещанное имущество только за наследниками по завещанию, а право на обязательную долю в наследстве удовлетворить из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, либо  уменьшить размер обязательной доли, либо вообще отказать в присуждении обязательной доли. Место и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию. Условия выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию предусмотрены в ст. 73 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. По правилам, закрепленным в этой статье, при выдаче свидетельств нотариус истребует от наследников: 1) свидетельство о смерти наследодателя; 2)завещание; 3) справку жилищно-эксплуатационной организации или органов внутренних дел о постоянной регистрации наследодателя по месту жительства на день его смерти; 4)правоустанавливающие документы, а также различные справки, по которым устанавливаются состав и место нахождения наследственного имущества.   При подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство наследник должен предъявить нотариусу подлинное завещание, в соответствии с которым он призывается к наследованию. Если наследник ссылается на завещание, совершенное в его пользу, но представить его не может, так как у него этого завещания нет, нотариус обязан разъяснить наследнику, куда ему следует обратиться для розыска завещания и получения его дубликата.  С 1 июля 2014 года в РФ  введен единый реестр регистрации завещаний, если завещание составлено после этой даты, то найти его не составит труда, необходимо только представить нотариусу по месту открытия наследства следующие документы: паспорт гражданина РФ; свидетельство смерти завещателя; документ, подтверждающий родственные связи. Если же оно было составлено ранее, то необходимо обратиться в нотариальную палату по месту жительства наследодателя с вышеуказанными документами.
В наследственное дело нотариально удостоверенное завещание принимается после совершения на нем отметки о том, что оно не отменено на день открытия наследства. Эту отметку (запись) вправе сделать только тот нотариус, в чьем ведении находится архив, в котором хранится оставленный при нотариальном удостоверении экземпляр завещания. Если завещание удостоверено нотариусом, который будет выдавать свидетельство о праве на наследство, то нотариус после проверки делает соответствующую отметку на приобщаемом к материалам наследственного дела экземпляре завещания и скрепляет ее своей подписью. Если завещание удостоверено иным нотариусом, то наследник должен обратиться к этому нотариусу, имея при себе свидетельство о смерти наследодателя. В случае, когда завещание было удостоверено кем- либо из должностных лиц, перечисленных в ст. 1127 ГК, отметку о том, что это завещание не отменено на день смерти завещателя, должен сделать нотариус по месту жительства завещателя, которому через органы юстиции передали на хранение один экземпляр завещания после его удостоверения. Сделанную в таких случаях отметку о том, что завещание не отменено на день смерти завещателя, нотариус скрепляет не только своей подписью, но и печатью. Наследники, претендующие на наследство на основании закрытого завещания, должны представить в наследственное дело удостоверенную нотариусом, которому завещатель передал свое закрытое завещание, копию протокола вскрытия после смерти завещателя конверта с завещанием и оглашения его. При этом протокол, с которого сделана копия, должен содержать полный текст завещания. Содержание протокола вскрытия и  оглашения закрытого завещания должно соответствовать всем требованиям п. 4 ст. 1126 ГК.
Призываемые к наследованию наследники по завещанию, совершенному в чрезвычайных обстоятельствах, помимо самого завещания, должны представить нотариусу  вступившее в законную силу решение суда об установлении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Для получения свидетельства о праве на наследство наследники могут предъявить нотариусу и дубликат завещания. Дубликат завещания принимается в наследственное дело только при наличии на нем отметки, что завещание не отменено на день смерти завещателя. При этом такая отметка на дубликате завещания, выданном при жизни завещателя ему самому, должна быть сделана после смерти завещателя с соблюдением всех вышеизложенных правил. На дубликате завещания, выдаваемом наследнику после смерти завещателя, такую отметку, по нашему мнению, должен сделать нотариус непосредственно при выдаче дубликата, т.е. сразу же, когда он выдает дубликат, а не ждать, когда такую отметку потребует сделать нотариус, который будет выдавать свидетельство о праве на наследство. Наличие на завещании отметки о том, что оно не отменено, еще не гарантирует получения свидетельства о праве на наследство именно по этому завещанию. Ведь принцип свободы завещания, закрепленный в ст. 1119 ГК, освобождает завещателя от обязанности сообщать кому-либо об изменении или отмене завещания. Запись же о том, что завещание не было отменено, совершается нотариусом на основании данных, имеющихся только в его архиве (в т.ч. переданном ему на хранение архиве нотариуса, занимавшегося частной практикой и сложившего полномочия, или архиве бывшей государственной нотариальной конторы, переставшей существовать). Но завещатель, совершив свое завещание у одного нотариуса, мог через какое-то время совершить новое завещание, обратившись для его удостоверения уже к другому нотариусу. Поэтому не исключена ситуация, когда нотариусу по месту открытия наследства в срок, установленный для принятия наследства, будут предъявлены несколько завещаний в пользу разных наследников, и на каждом из этих завещаний будет отметка о том, что оно не отменено на день смерти. В таком случае нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию применяет норму ч. 2 п. 2 ст. 1130 ГК, согласно которой последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.  После сопоставления всех предъявленных в наследственное дело завещаний, руководствуясь правилом, закрепленным в ч. 2 п. 2 ст.1130 ГК, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство тому наследнику, в пользу которого совершено последнее завещание. Если какие-то завещательные распоряжения в предыдущих завещаниях не отменены новыми завещаниями, нотариус выдает свидетельства о праве на наследство и тем наследникам, завещательные распоряжения в пользу которых остались неотмененными на день открытия наследства.  
 С 1 марта 2001 г. вклады граждан, а также денежные средства, находящиеся на любых других счетах граждан в банках, по которым имеются завещательные распоряжения, составленные в письменной форме в самом банке, где находится счет, удостоверенные служащим банка (далее – вклады с завещательными распоряжениями), стали выдаваться лицам, в пользу которых составлены эти завещательные распоряжения, только на основании свидетельств о праве на наследство. На вклад с завещательным распоряжением выдается свидетельство о праве на наследство по завещанию.   Для выдачи свидетельства нотариус должен запросить из соответствующего банка следующие сведения: 1) кому завещан вклад умершего вкладчика; 2)когда было составлено им завещательное распоряжение; 3)фамилию, имя, отчество служащего банка, удостоверившего завещательное распоряжение, его должность; 4)подтверждение банка полномочий служащего, удостоверившего завещательное распоряжение, принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Свидетельство о праве на наследство по завещанию на вклад с завещательным распоряжением выдается после получения из банка всех указанных сведении, но не ранее шести месяцев со дня смерти вкладчика, на вклад с завещательным распоряжением может быть выдано и свидетельство о праве на наследство по закону наследнику, имеющему право на обязательную долю в наследстве. По желанию наследника в свидетельстве о праве на наследство по завещанию могут, быть указаны, родственные отношения его и наследодателя, но для этого наследник должен представить нотариусу документы, подтверждающие эти родственные отношения. Такие документы необходимо представлять и в случае, когда родственные отношения наследодателя и его наследника по завещанию указаны самим завещателем в его завещании. Например, ссылка в завещании на то, что имущество завещано сыну, не освобождает такого наследника от обязанности представить нотариусу, помимо завещания и свидетельство о его рождении, если сын пожелает, чтобы в свидетельстве о праве на наследство по завещанию было указано, что наследником является сын. Эта необходимость вызвана следующим обстоятельством: при удостоверении завещания от завещателя не требуется представлять документов, подтверждающих указанные им в завещании родственные отношения с лицом, в пользу которого совершается завещание. Однако от степени родства (а также и иных обстоятельств) зависит, будут ли 136 наследники оплачивать государственную пошлину (тариф) за выдачу им свидетельства о праве на наследство или нет, а если будут, то в каком размере.
В случаях, когда имущество наследодателя завещано нескольким наследникам без указания их долей и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, по правилу п. 1 ст. 1122 ГК считается, что имущество завещано наследникам в равных долях. Если один из наследников, которым всем вместе завещано какое-либо конкретное имущество, например квартира, не примет наследства или откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник, часть наследства, которая причиталась бы такому наследнику по завещанию, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию. По-иному наследуется доля наследника по завещанию, отказавшегося от наследства без указания, в чью пользу из других наследников по завещанию он отказывается, или отпавшего по другим основаниям в случае, когда наследодатель завещал все принадлежавшее ему имущество назначенным им наследникам. В таком случае доля отказавшегося или отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по этому завещанию и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям. Однако если в завещании наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен другой наследник, то его доля переходит к наследнику, подназначенному самим завещателем. При отказе от наследства в пользу одного или нескольких лиц из числа наследников по завещанию доля наследника по завещанию переходит к этому лицу (нескольким лицам), и в свидетельстве о праве на наследство доли всех наследников будут разные.
  Принятие мер к охране наследственного имущества: 1) лица, принимающие меры к охране наследственного имущества; 2)основания, порядок совершения и прекращения нотариального действия;  3)права и обязанности нотариуса при принятии мер к охране наследственного имущества; 4)порядок составления и содержание описи наследственного имущества. Закон не связывает с совершением или не совершением охранительных нотариальных действий каких-либо прямых последствий, например признание сделки недействительной, если в необходимых случаях она нотариально не оформлена. В этих нотариальных действиях отсутствует императивный (обязательный) элемент. Однако такие нотариальные действия могут иметь важное юридическое значение в будущем при наличии определенных обстоятельств. По общему правилу, после смерти гражданина (наследодателя) его имущество переходит к наследникам. Между днем смерти наследодателя и днем, когда будет установлено, кто именно стал наследником, проходит некоторое время, поэтому и возникает необходимость в охране наследственного имущества. Необходимость в таких мерах возникает для устранения возможности утраты, порчи, расхищения имущества, принадлежащего умершему, например, если наследники не проживали совместно с наследодателем. Встречаются иные случаи, когда некоторые наследники проживали совместно с умершим, а другие – отдельно. Вместе с тем меры к охране наследства могут и не приниматься, если, допустим, наследники умершего совместно с ним проживали и никто из них не заявляет о необходимости принятия этих мер. Меры по охране наследства и управлению им могут осуществляться тремя категориями субъектов. Прежде всего, это душеприказчик – исполнитель завещания (ст. 1134–1136 ГК РФ) и нотариус. Однако последний имеет гораздо больше полномочий, чем душеприказчик. Помимо душеприказчика и нотариуса, меры по Охране наследства и управлению им могут применяться должностными лицами органов местного самоуправления или консульских учреждений Российской Федерации – в случаях, когда указанным должностным лицам закон предоставляет право совершения нотариальных действий (например, если имущество находится за границей).  
 Нотариус принимает меры к охране наследственного имущества по месту открытия наследства по заявлению граждан, юридических лиц (одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства либо по своей инициативе, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства в сроки, обеспечивающие его сохранность, как правило, не позднее трех рабочих дней с даты  поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его охране (ст. 1171 Гражданского кодекса РФ, ст. 64 Основ Законодательства о нотариате, п. 25 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ, утвержденные Приказом Минюста РФ от ,15 марта 2000 г. № 91). Подать заявление нотариусу о необходимости охраны наследства и управления им могут и другие лица, действующие в интересах сохранения наследственного имущества, например опекуны либо попечители несовершеннолетних наследников; кредиторы наследодателя; нотариус по месту нахождения части имущества наследодателя.  
 В заявлении должно быть указано, где и по какому адресу открылось наследство, где находится имущество с указанием адресов, счетов в банках и т.д. и просьбы принять меры нотариусом к охране данного имущества.  
 В случаях, когда назначен исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает меры по охране по согласованию с ним. Принимаемые нотариусом меры охранения заключаются: а) в составлении описи наследственного имущества и его оценке; б) в передаче на хранение имущества, например в сдаче некоторых видов имущества (денег, ценных бумаг) в учреждения Сбербанка или иные органы; в) в назначении хранителя имущества или опекуна над имуществом, если оно нуждается в управлении, а также в случае предъявления иска кредиторами наследодателя; г) в извещении об открывшемся наследстве тех наследников, место жительства или работы которых ему известно (ст. 61 ОЗоН); д) в наблюдении за выполнением своих обязанностей хранителем имущества или опекуном; е) в даче распоряжения о выдаче имущества наследникам. Кроме того, нотариус выдает распоряжения о выдаче из наследственного имущества расходов по похоронам и за хранение наследственного имущества. Для принятия мер к охране наследственного имущества нотариусу должны быть представлены: 1) паспорт лица; 2)заявление о принятии мер к охране наследственного имущества (может быть подано как устно, так и письменно — устная заявка регистрируется в книге учета заявлений о принятии мер охраны наследственного имущества); 3)документ, подтверждающий факт смерти наследодателя (свидетельство о смерти (подлинник и незаверенная копия свидетельства));  4)документы, подтверждающие основания наследования, например родственные отношения; 5) справка с места постоянного жительства умершего на момент смерти. После получения заявления о принятии мер к охране наследственного имущества нотариус устанавливает место открытия наследства, наличие наследственного имущества, его состав и местонахождение. Нотариус должен известить об открывшемся наследстве и о принятии мер к охране наследственного имущества наследников, место нахождения которых ему известно. Меры к охране наследственного имущества могут быть приняты только при предъявлении свидетельства о смерти или при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя. Заявителю необходимо сообщить нотариусу, были ли приняты кем-либо предварительные меры к охране наследственно-то имущества, имеются ли наследники. Согласно ст. 66 ОЗоН для охраны наследственного имущества, нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или другим лицам.  
Нотариус совершает опись с участием заинтересованных лиц (нас- ледников, отказополучателей, кредиторов и др.), пожелавших принять участие в описи, а при наличии предположения, что право на наследство приобретает государство,—представителя  налоговой службы и не менее двух понятых. Участие заинтересованных лиц при описи обеспечивается путем сообщения о времени совершения данного нотариального действия при подаче заявлений о принятии мер к ох ране наследственного имущества или путем посылки повесток за интересованным лицам, если они известны нотариусу. Понятые: а) выступают как свидетели совершения описи и лица, устанавливающие соответствие акта описи действительному положению дел; б) приглашаются нотариусом по месту нахождения наследственного имущества; в) обычно участвуют в качестве двух человек. В акте описи указываются: а) Ф.И.О. нотариуса, производящего опись; дата и номер приказа органа юстиции о назначении его на должность; нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы; дата поступления сообщения об охране наследственного имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества, дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в описи;  б) Ф. И.О. и последнее место жительства наследодателя; время его смерти и место нахождения описываемого имущества; было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломба или печать; подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества. В акт описи включается все имущество, в т.ч. личные вещи наследодателя. Если при производстве описи нотариусу поступают заявления от лиц о принадлежности каких-либо вещей из числа описываемых и эти заявления сопровождаются представлением документальных доказательств, не вызывающих никаких сомнений, то соответствующие вещи могут в опись не включаться. Однако сам факт нахождения таких вещей в описываемом помещении должен быть занесен в акт описи. В дальнейшем это обстоятельство может иметь существенное значение. Если документально не подтверждена принадлежность вещей заявителю, то они должны быть включены в акт описи. Также при этом записывается заявление заявителя и разъясняется судебный порядок исключения этого имущества из описи. На каждой странице акта описи подводится итог количества описанных вещей (предметов), по окончании описи – общий итог количества вещей (предметов). Главное при составлении акта описи заключается в тщательной и подробной характеристике в отдельности каждой вещи (предмета). Так, в акте описи дается наименование (описание) предметов, составляющих наследственное имущество (вес, метраж, цвет, год выпуска и т.д.), и оценка каждого предмета. Каждый предмет должен быть оценен в отдельности с учетом износа. В случае разногласий в оценке имущества за счет наследников приглашается специалист-оценщик, если наследников нет – за счет наследственного имущества.
 Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются нотариусом, заинтересованными лицами (если они принимали участие в описи) и понятыми. Составленный акт подписывается нотариусом, присутствовавшими понятыми и заинтересованными лицами. Если для оценки имущества привлекается специалист, он также подписывает акт. Экземпляр акта описи хранится в наследственном деле, второй экземпляр выдается хранителю имущества под расписку, третий вкладывается в наследственное дело и выдается наследникам вместе со свидетельством о праве на наследство.
 В случае, когда производство описи прерывается или продолжается несколько дней, нотариус должен каждый раз опечатывать  помещение, в акте делать отметку о причинах, дате и времени прекращения описи и дате, времени ее возобновления, состоянии пломб и печатей при последующем вскрытии помещения.  
 Если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным (наследники и другие лица возражают против описи, не предъявляют имущество), нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц, в необходимых случаях – орган государственной власти (местного самоуправления). Например, когда с просьбой принять меры к охране наследственного имущества обращаются наследники, которые совместно с наследодателем не проживали, а наследники, проживавшие совместно с наследодателем, возражают против принятия мер охраны, нотариус не вправе требовать предъявления имущества к описи. Он должен составить акт об отказе предъявить имущество и разъяснить заявителю судебный порядок истребования наследственного имущества.  
 Наследственное имущество после описи нотариус передает на ответственное хранение присутствующему наследнику, а при его отсутствии в месте нахождения имущества – другому лицу. Если в завещании назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается им самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания. О назначении хранителя имущества нотариус выносит постановление. В постановлении указывается, по каким мотивам необходимо назначение хранителя, и указывается, кто назначен хранителем, который предупреждается об ответственности за сохранность имущества. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном капитале), нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом (если наследование по завещанию – права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания). В местности, где нет нотариуса, соответствующий орган исполнительной власти назначает в указанных случаях над наследственным имуществом опекуна.
 О принятии имущества и о сделанном предупреждении от указанных лиц берется расписка. В расписке указываются Ф. И. О., паспортные данные хранителя, она может быть изложена на акте описи наследуемого имущества, по которому последнее сдается на хранение.
 Лицо, принявшее на сохранение наследственное имущество,  имеет право на вознаграждение, если оно не является наследником (т.к. само заинтересовано в сохранности имущества). Размер вознаграждения устанавливается по соглашению нотариуса с хранителем, но не может превышать установленного законом процента от стоимости переданного на хранение имущества. В настоящее время согласно постановлению Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» предельный размер такого вознаграждения не может превышать 3 % оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой в соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК РФ. Соглашение между нотариусом и хранителем имущества относительно размера вознаграждения оформляется в письменном виде. Это может быть письменное соглашение не только в виде договора, но и в виде заявления хранителя с резолюцией нотариуса о размере вознаграждения за хранение. Специальные меры сохранения установлены для отдельных объектов наследственного имущества: 1) наличные деньги подлежат передаче в депозит нотариусу; 2)валютные ценности (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы в монете, слитках и сыром виде, иностранная валюта), платежные документы (векселя, чеки и т.д.) в иностранной валюте, иностранные фондовые ценности (акции, облигации и т.д.), изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуг, необработанные драгоценные камни и жемчуг подлежат передаче банку по договору хранения до передачи наследникам; до передачи валютные ценности регистрируются нотариусом в книге учета ценностей; 3)о наличии в составе наследуемого имущества оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ уведомляются органы внутренних дел, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, сдаются (кроме охотничьего) по особой (отдельной) описи органам внутренних дел (оружие, которым был награжден умерший, может быть передано наследнику только с соответствующего разрешения органов РОВД); 4)литературные труды, рукописи и письма, имеющие историческое или научное значение, по отдельной описи сдаются на ответственное хранение наследникам или соответствующим органам государственной власти или местного самоуправления. Ценность рукописей нотариусом не определяется. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято – до истечения срока  на принятие наследства (шести месяцев со дня открытия наследства). Охрана наследства свыше указанного срока может быть только в случаях, указанных в законе (например, наследственная трансмиссия) и может продолжаться еще в течение трех месяцев. О прекращении охраны наследственного имущества нотариус предварительно уведомляет наследников, а если их нет – соответствующий финансовый орган. Если охрана прекращается в связи с принятием наследства наследниками, то нотариус проверяет по документам основание на- следования и разъясняет право на получение свидетельства о праве на наследство. Необходимо отметить, что в целях охраны наследственного имущества нотариус обладает также следующими дополнительными полномочиями. Во-первых, нотариус имеет право направлять запросы в банки и иные кредитные организации, другие юридические лица в целях выявления состава наследства. Получившие запрос нотариуса организации обязаны сообщить все имеющиеся у них сведения об имуществе, которое принадлежало наследодателю. Соответственно, если у душеприказчика или наследников есть информация о том, что у определенных лиц может оказаться наследственное имущество, они должны обратиться к нотариусу с просьбой направить указанные запросы. Получив информацию об имуществе наследодателя, нотариус обязан сохранять ее в тайне. Однако исполнитель завещания и наследники имеют право получить эту информацию, т.е. режим тайны носит ограниченный характер. Во-вторых, если часть имущества наследодателя находится в другом месте, нотариус по месту открытия наследства в порядке ст. 16 ОЗоН («нотариусы обязаны оказывать содействие») дает поручение нотариусу, а если в этом населенном пункте нет нотариуса, то должностному лицу соответствующего органа исполнительной власти, по месту нахождения имущества о принятии мер к его охране (ст. 65 ОЗоН). Нотариус или должностное лицо соответствующего органа  местного самоуправления, принявшие меры к охране наследственного имущества, сообщают нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии указанных мер. Данное поручение можно рассматривать как обязанность, возложенную нотариусом на другое должностное лицо.  Поручение должно быть исполнено в срок, исключающий возможность утраты наследственного имущества. Если наследственное имущество находится в разных местах, наследники или душеприказчик могут обратиться к нотариусу с просьбой направить названные поручения, если нотариус не сделал этого по собственной инициативе. В-третьих, согласно ст. 1174 ГК РФ, ст. 69 Основ нотариус по месту открытия наследства до принятия наследства наследниками, а если оно не принято, то до выдачи государству свидетельства о праве на наследство дает распоряжение об оплате за счет наследственного имущества следующих расходов: 1) на уход за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоронения; 2)на охрану наследственного имущества и на управление им, а так же на публикацию сообщения о вызове наследников. Об этом нотариус выдает постановление об оплате расходов, обязательное для лиц, у которых находится наследственное имущество на хранении или в управлении. В подтверждение расходов должны быть представлены бесспорные письменные доказательства произвел денных затрат (счета магазинов, справки лечебных учреждений, вступившие в законную силу решения суда). Свидетельские показания при этом не могут быть использованы в качестве доказательства. Все расходы возмещаются по письменному заявлению заинтересованного лица. За постановление о выдаче из наследственного имущества денежных сумм или вещей пошлина или тариф не взыскиваются. Расходы компенсируются входящими в состав наследства деньгами; если наличных денег нет, то из вкладов, при отсутствии денег и денежных средств на вкладах – движимым имуществом, не подлежащим регистрации. Оплата затрат движимым имуществом, подлежащим, регистрации, и недвижимым имуществом в нотариальном порядке невозможна, т.к. постановление нотариуса о выдаче из наследственной массы такого имущества не включено законодательством в число правоустанавливающих документов.  

  Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им

 

  Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.
  Требования о возмещении указанных расходов,  могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.
Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую - расходы на охрану наследства и управление им и в третью - расходы, связанные с исполнением завещания.
  Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках.
Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.
Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (статья 1128), вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон.
Размер средств, выдаваемых на основании настоящего пункта банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто тысяч рублей.

 Ответственность наследников по долгам наследодателей (ст.1175 ГК РФ).

 ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Исполнительная надпись совершается нотариусом для взыскания с должника денежных сумм или истребования с него имущества. По своей сути исполнительная надпись нотариуса - это распоряжение о взыскании в пользу кредитора суммы задолженности либо об истребовании имущества должника. В соответствии с главой XVI ФЗ «Основы законодательства РФ о нотариате» (статья 89) исполнительные надписи совершаются на долговых документах.  
Исполнительная надпись является внесудебной формой защиты прав и интересов кредиторов, обеспечиваемой путем упрощенного оформления взыскания долга с должников, не исполняющих свои обязательства.

Условия совершения исполнительных надписей

Самое главное и непременное условие совершения исполнительной надписи нотариусом - бесспорность долга. Данное требование законодательства означает, что должник и взыскатель не должны иметь разногласий по основаниям, срокам и размерам предъявления взыскания. Кроме того, для совершения исполнительной надписи бесспорность задолженности должна быть подтверждена предъявленными нотариусу документами. 
 В соответствии со ст.91 Основ «представленные документы должны подтверждать бесспорность требований взыскателя к должнику».  Исполнительные надписи могут совершаться нотариусами, если прошло не более чем два года со дня, когда обязательство должно было быть исполнено.  

Документы, на основании которых совершается исполнительная надпись


Документами, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, являются (ст.90 Основ):
1) нотариально удостоверенные сделки, устанавливающие денежные обязательства или обязательства по передаче имущества;
2) кредитные договоры, за исключением договоров, кредитором по которым выступает микрофинансовая организация, при наличии в указанных договорах или дополнительных соглашениях к ним условия о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса;

Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2012 г. N 543 установлен дополнительный перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей.


1.   - договор займа (залоговый билет).
2.  договор хранения;
    именная сохранная квитанция.
3.  договор проката;
документ, подтверждающий передачу арендодателем имущества арендатору;
расчет задолженности арендатора, подписанный арендодателем и содержащий информацию о суммах и датах получения исполнения в счет погашения обязательств должника по соответствующему договору.
Нотариус совершает исполнительную надпись на основании заявления в письменной форме взыскателя при условии представления документов, предусмотренных статьей 90 настоящих Основ, расчета задолженности по денежным обязательствам, подписанного взыскателем, с указанием платежных реквизитов счета взыскателя, копии уведомления о наличии задолженности, направленного взыскателем должнику не менее чем за четырнадцать дней до обращения к нотариусу за совершением исполнительной надписи, документа, подтверждающего направление указанного уведомления.
В случае, если исполнение обязательства зависит от наступления срока или выполнения условий, нотариусу представляются документы, подтверждающие наступление сроков или выполнение условий исполнения обязательства.

Содержание исполнительной надписи нотариуса

 Исполнительная надпись должна содержать:
1) место совершения исполнительной надписи;
2) дату (год, месяц, число) совершения исполнительной надписи;
3) фамилию, имя и отчество (при наличии), должность нотариуса, совершившего исполнительную надпись, и наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа;
4) сведения о взыскателе - юридическом лице: полное наименование, место нахождения, фактический адрес (если он известен), основной государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о взыскателе - физическом лице: фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства или место пребывания;
5) сведения о должнике - юридическом лице: полное наименование, место нахождения, фактический адрес (если он известен), основной государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о должнике - физическом лице: фамилию, имя и отчество (при наличии), а также при наличии сведений, содержащихся в документах, представленных нотариусу, паспортные данные, адрес, дату и место рождения, место работы, а для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, дату и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;
6) обозначение срока, за который производится взыскание;
 7) сведения о подлежащем истребованию имуществе и его идентифицирующих признаках или сумму, подлежащую взысканию, в том числе сумму неустойки (за исключением суммы неустойки по кредитным договорам), процентов в случае, если их начисление предусмотрено договором, а также сумму расходов, понесенных взыскателем в связи с совершением исполнительной надписи;
8) номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирована в реестре;
9) обозначение суммы нотариального тарифа, уплаченного взыскателем;
10) подпись нотариуса, совершившего исполнительную надпись;
11) печать нотариуса.
Исполнительная надпись об обращении взыскания на заложенное имущество должна содержать также указание на заложенное имущество, на которое обращается взыскание, и начальную продажную цену такого имущества.



Порядок взыскания по исполнительной надписи нотариуса

Порядок взыскания по исполнительной надписи устанавливается гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации для исполнения решений суда. Порядок взыскания регулируется ФЗ «Об исполнительном производстве».  

Сроки предъявления исполнительной надписи нотариуса

 - если взыскатель или должник является физическим лицом - три года со дня совершения исполнительной надписи;
- если и взыскатель, и должник являются юридическими лицами - один год со дня совершения исполнительной надписи.
Законодательством РФ могут быть установлены иные сроки предъявления исполнительной надписи к принудительному исполнению.
Если срок предъявления исполнительной надписи нотариуса был пропущен, его восстановление производится в соответствии с положениями гражданского процессуального законодательства РФ.
Глава 16.1 Основ предусматривает особенности совершения исполнительной надписи на договоре залога.

Протест векселя


Вексель – это письменное долговое обязательство, предоставляющее его владельцу (векселедателю) бесспорное, ничем не обусловленное право по истечении срока требовать от должника уплаты определенной денежной суммы.
Протест векселя представляет собой удостоверение нотариусом определенного юридического факта (отказ в платеже по векселю, отсутствие плательщика в месте платежа и т.п.), связанного с реализацией прав и обязанностей сторон вексельного обязательства.
Отказ в акцепте или в платеже по нормам вексельного права должен быть удостоверен актом, составленным в публичном порядке. Вексель может быть опротестован нотариусом в трех случаях при:

                   неплатеже
·                     неакцепте
·                     недатировании акцепта


При протесте векселя в неплатеже нотариус удостоверяет несовершение платежа по векселю в срок. Данный вид протест совершается как по простому, так и по переводному векселю.
При протесте в неакцепте удостоверяется факт несовершения акцепта векселя. Под акцептом в вексельном праве понимается согласие плательщика принять на себя обязательства оплатить вексель в срок. Протест по акцепту возможен только по переводному векселю и совершается только в том случае, если плательщик вообще отказывается принять вексель.
Протест в недатировании акцепта совершается при отказе плательщика поставить дату акцепта. Он совершается также, если плательщик не возражает против оплаты векселя и подтвердил это акцептом, но не указал дату акцепта. Этот протест также возможет только по переводному векселю.
Прежде чем принять вексель для совершения протеста, нотариус проверит, чтобы форма его соответствовала установленным требованиям. Нотариус не вправе совершать протест векселя, в котором отсутствует хотя бы один обязательный реквизит, ведь такой вексель согласно ст. 144 ч. 2 ГК РФ ничтожен.
Далее нотариус проверит, не истек ли срок для протеста.


Положением о переводном и простом векселе установлены следующие сроки:

·                     векселя для совершения протеста в неплатеже принимаются нотариусом на следующий день после истечения даты платежа по векселю, но не позднее 12 часов следующего после этого срока дня.
·                     векселя для совершения протеста в неакцепте принимаются в сроки установленные для предъявления к акцепту, т.е. до наступления срока платежа. Конкретные сроки предъявления векселя к акцепту могут быть предусмотрены и в самом векселе. В векселе может быть указана дата, ранее которой его нельзя предъявлять к акцепту.
                 В связи с тем, что плательщику по ст.24 Положения предоставлено право потребовать, чтобы вексель был вторично ему предъявлен на следующий день после первого предъявления, право на обращение к нотариусу для совершения протеста у векселедержателя возникает, если плательщик отказался от акцептапри повторном предъявлении ему векселя. Поэтому если первое предъявление векселя было произведено в последний день срока для предъявления к акцепту, протест еще может быть совершен и на следующий день.
Поскольку вексель является ценной бумагой, нотариус выдает векселедержателю расписку в получении векселя. Протесты векселя по копиям не совершаются.
В указанные выше сроки нотариус должен успеть не только принять вексель от векселедержателя, но и предъявить вексель плательщику, а также по необходимости, совершить протест векселя.


Нотариус вправе совершить нотариальное действие « протест векселя» только после того, как этот вексель будет им предъявлен плательщику для платежа или акцепта.
Если место плательщика векселя неизвестно, протест векселя совершается без предъявления требования о платеже или акцепте векселя.
Если при предъявлении нотариусом векселя акцепт будет совершен, все издержки оплачивает векселедержатель. При этом вексель с отметкой об акцепте нотариус возвращает векселедержателю. Если же плательщик оплатит вексель, нотариус, не совершая протеста, но зарегистрировав получение платежа в реестре, возвращает вексель лицу, оплатившему его, с надписью на самом векселе о получении платежа и других причитающихся сумм.  
При отказе плательщика оплатить или акцептовать вексель или при неявки его к нотариусу до указанного им времени нотариус составляет Акт о протесте в неплатеже или неакцепте. Акт регистрируется в реестре для совершения нотариальных действий. О совершении протеста делается отметка на самом векселе.
По опротестованному нотариусом в неплатеже, неакцепте или недатировании акцепта векселю векселедержатель в соответствии со ст. 122 ГПК РФ вправе предъявить в суд заявление о вынесении судебного приказа, являющегося исполнительным документом.
Если вексель по каким-то причинам не опротестован нотариусом, обязательства по нему не прекращаются. В таком случае векселедержатель вправе предъявить в суд по простому векселю только к векселедержателю, по переводному векселю – только к акцептанту.
И последнее, что надо иметь в виду, протест векселя в неплатеже производится нотариусом по месту нахождения плательщика или по месту платежа. Протест векселя в неакцепте или недатировании акцепта – по месту нахождения плательщика.